bigpo.ru
добавить свой файл
1 2 3


Ростовцева Наталья Владимировна

доцент кафедры гражданского права

Государственного университета – Высшей школы экономики,

кандидат юридических наук


Имущественные права несовершеннолетних:

тенденции развития наследственного законодательства

России и Франции1


В статье представлен подробный сравнительно-правовой анализ наследственного законодательства России и Франции в части имущественного положения несовершеннолетнего. Положительный французский опыт регулирования наследственных отношений автором предлагается к использованию при совершенствовании российского законодательства о наследовании.


Ключевые слова: наследование, наследственное право, имущественные права, несовершеннолетние.


The article presents detailed comparative-law analysis of inheritance legislation of Russia and France in the part of property status of minor. The author proposes to use positive French experience of regulation of inheritance relations in improvement of Russian inheritance law.


Key words: inheriting, inheriting law, property rights, minors.


Несовершеннолетний гражданин может выступать субъектом наследственных отношений. В частности, к несовершеннолетнему может перейти имущество в порядке наследственного правопреемства; в случаях, предусмотренных законом, несовершеннолетний вправе распорядиться имуществом путем совершения завещания.

Несмотря на то, что нормы наследственного права отличаются консервативностью, как в России, так и во Франции они претерпели заметные изменения, в том числе в сфере регулирования отношений с участием несовершеннолетних. В России эти изменения связаны с вступлением в действие с 1 марта 2002г. части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), во Франции – с введением в действие Закона № 2001-1135 от 3 декабря 2001года, а также Закона № 2006-28 от 23 июня 2006 года, которыми были внесены поправки во Французский гражданский кодекс (далее – ФГК).

Анализу основных изменений российского и французского наследственного законодательства в части имущественного положения несовершеннолетнего и посвящена настоящая статья.

В российском праве закреплены понятия «ребёнок» и «несовершеннолетний». В соответствии с п. 1 статьи 54 Семейного кодекса РФ, ст.1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)2. Данное положение практически воспроизводит норму, закрепленную в статье 1 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.19893.

ФГК определяет только понятие несовершеннолетнего. Согласно ст.388 ФГК несовершеннолетним, так же как и по российскому законодательству, признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста.

Однако для наследственного права важное значение имеет факт происхождения детей от родителей. Ребёнок как потомок своих родителей может быть наследником вне зависимости от возраста. Между тем у несовершеннолетних существует ряд наследственных прав, присущих исключительно им.

Как в российском, так и во французском законодательстве несовершеннолетний может выступать наследником по закону и по завещанию.

В соответствии с французским законодательством при наследовании по закону применяется система очередей. Согласно ст.734 ФГК при отсутствии обладающего наследственными правами супруга, родственники призываются к наследованию в следующем порядке:

1. дети и их родственники по нисходящей линии;

2. отец и мать; братья и сёстры и родственники последних по нисходящей линии;

3. родственники по восходящей линии, кроме отца и матери;

4. родственники по боковой линии, кроме братьев и сестёр и их родственников по нисходящей линии.

При этом в соответствии со ст.744 ФГК в каждой очереди более близкий наследник по степени родства исключает более дальнего. При равенстве степеней родства наследники получают наследство в равной доле.

Как видно, дети, в т.ч. несовершеннолетние, включены в первую очередь наследников по закону. Однако их права ограничены правами пережившего супруга. Так, при наследовании по закону в соответствии со ст.757 ФГК если у умершего супруга остались дети или другие родственники по нисходящей линии, переживший супруг получает, по своему выбору, узуфрукт на всю совокупность существующего имущества или право собственности на одну четверть имущества, если дети являются общими. Под узуфруктом ФГК понимает право пользования вещами, право собственности на которые принадлежит другому лицу, с возложением обязанности по сохранению сущности имущества (ст.578 ФГК). Узуфрукт объединяет в себе два правомочия, входящих в содержание права собственности по французскому праву: usus (право пользования) и fructus (извлечение плодов)4. Узуфрукт носит временный характер, действует, как правило в течение жизни правообладателя.5

При наличии одного или нескольких детей от другого брака переживший супруг получает право собственности на одну четверть имущества.

Если у умершего нет детей или других родственников по нисходящей линии, но остались отец и мать, переживший супруг получает половину наследства. Оставшаяся половина делится между родителями, т.е. они получают по 1/4 имущества умершего. Если отец или мать умирают до открытия наследства, то причитавшаяся им доля переходит к пережившему супругу (статья 757-1). При отсутствии детей и других нисходящих, а также родителей, переживший супруг получает наследство целиком (статья 757-2).

Кроме того, закон предоставляет пережившему супругу права на жилое помещение, в котором он проживал совместно с умершим. Так, в соответствии со ст.763 ФГК переживший супруг имеет право на бесплатное пользование в течение одного года помещением, в т.ч. движимым имуществом (предметами домашней обстановки), входящим в состав наследства. Если его проживание было обеспечено посредством договора аренды за наемную плату или помещением, неделимая часть которого принадлежала умершему, арендные платеж или компенсация за завладение будут возмещаться ему по мере их уплаты из наследственного имущества в течение года (ст.29-25 закона № 2006-728 от 23 июня 2006г.)6.

Таким образом, по действующему французскому законодательству права детей при наследовании по закону зависят от прав пережившего супруга. Однако такое привилегированное (по отношению к другим наследникам) положение пережившего супруга было установлено относительно недавно, Законом № 2001-1135 от 3 декабря 2001г., которым были внесены изменения во ФГК7. Долгое время переживший супруг вообще рассматривался за пределами семьи и призывался к наследованию только при отсутствии родственников. Затем супруга всё-таки признали частью семьи, и он был включен в число наследников по закону8. Однако в иерархии наследников он занимал чуть ли не последнее место. В соответствии с прежним законодательством переживший супруг устранял от наследования лишь дальних родственников – боковых родственников, не относящихся к братьям и сестрам и их потомкам по нисходящей линии (ст.765 прежнего ФГК).

Что касается российского законодательства, то так же, как и во французском законодательстве, в основу классификации наследников по закону положена система очередей.

Однако образованы они по другому принципу. В соответствии с действующем ГК РФ предусмотрено 8 очередей наследников по закону. Особенности российской системы очередей в том, что в очередь могут входить родственники как по восходящей, так и нисходящей линии. Дети, в т.ч. несовершеннолетние, являются наследниками первой очереди. Они наследуют наряду с супругом и родителями наследодателя, которые также составляют первую очередь. Таким образом, при отсутствии завещания и при наличии супруга и обоих родителей, единственный ребенок вправе рассчитывать только на 1/4 наследства; при наличии двух детей каждый из них получит по 1/5 наследства, трёх – по 1/6.

Несовершеннолетние потенциально могут быть наследниками и других очередей. Являясь братьями или сестрами, они наравне с бабушками и дедушками наследуют во вторую очередь, если нет наследников первой очереди (ст.1143 ГК РФ). Несовершеннолетние двоюродные внуки и внучки наследуют в пятую очередь (наравне с двоюродными дедушками и бабушками), если нет наследников предыдущих очередей (п.2 ст.1144). Дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) наследуют в шестую очередь наряду с двоюродными дядями и тётями. ГК РФ предусматривает даже возможность наследования по закону гражданами, не связанными кровным родством с наследодателем. Так, в согласно п.3 ст.1144 ГК РФ если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди могут быть призваны пасынки, падчерицы.

Напомним, что ГК РСФСР 1964г. предусматривал только две очереди наследников по закону. В первую очередь наследовали дети, супруг, родители наследодателя; во вторую - братья и сестры, дед и бабка. В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 мая 2001 года N 51-ФЗ количество очередей увеличилось до четырех. Так, в третью очередь получили возможность наследования братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя), а в четвертую - прадеды и прабабки умершего.


Особо следует сказать о правах зачатых, но не родившихся детей. Как французский, так и российский закон учитывает права детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после его смерти9.

В соответствии со ст.725 ФГК «чтобы наследовать, нужно существовать к моменту открытия наследства или, будучи зачатым, родиться жизнеспособным». Данное положение берет своё начало из римского права, которое устанавливало положение: «имеющий родиться считается уже родившимся, поскольку дело идет о его выгодах».10

В ст.1116 ГК РФ также закреплено: «к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства». По сравнению с прежним законодательством ГК РФ расширяет права потенциальных (неродившихся) наследников. В соответствии со ст.530 ГК РФСР 1964г. наследовать по закону могли только дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Таким образом, исключалась возможность наследования другими родственниками (например, племянниками). Теперь же могут наследовать любые лица (не только дети), родившиеся живыми после смерти наследодателя при призвании их к наследованию в установленном порядке.

В определенных случаях ФГК допускает даже возможность наследования ребёнком, зачатым после открытия наследства. Так, статья 754 ФГК в редакции Закона № 2006-28 от 23 июня 2006 года, посвященная наследованию по праву представления, устанавливает: «дети наследника, отказавшегося от наследства, зачатые до открытия этого наследства, возвращают в наследственную массу отказавшегося наследника имущество, которое они унаследовали вместо него, если на это наследство претендуют другие дети, зачатые после открытия наследства»11.


Важным является вопрос, влияет ли статус ребенка (законный, внебрачный, усыновленный) на возможность наследования по закону.

В России правовое положение внебрачных детей в разные исторические периоды времени определялось по-разному. Были времена, когда внебрачные дети были полностью бесправными. По Уложению 1648г. запрещалось узаконение внебрачных детей даже в случае брака их родителей12.

Права внебрачных и законных детей были практически уравнены в связи с принятием Декрета ВЦИК и СНК РСФСР "О гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния" от 18 декабря 1917г., Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918г., где в качестве основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей устанавливалось происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке.

В соответствии с действующим российским законодательством дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке (при установлении отцовства), имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой (ст.53 Семейного кодекса РФ). Аналогичная норма содержалась в ст. 50 Кодекса о браке и семье РСФСР 1969г., ст. 25 Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926г13.

Наследственные права ребенка возникают при установлении факта происхождения ребенка от родителя (родителей). Подтверждением факта происхождения ребенка от родителей (родителя) является запись акта о рождении ребенка в органах ЗАГС, сделанная в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об актах гражданского состояния"14.

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств (п.1 ст.48 Семейного кодекса РФ).

В соответствии с п. 2 ст.48 Семейного кодекса РФ если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда. При отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке.

Что касается наследственных прав усыновленных детей, то в соответствии со ст. 1147 ГК РФ «усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам)»15. Следовательно, после смерти усыновителя усыновленный призывается к наследованию после усыновителя. По общему правилу усыновленный не наследует после смерти кровных родственников16. Исключение составляет случай, когда усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (п.3 ст.1147 ГК РФ). Как указано в п.3 ст.137 Семейного кодекса, «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина». В юридической литературе в качестве примера приводится ситуация, когда при усыновлении ребенка одним лицом (например, лицом, не состоящим в браке, суд может вынести решение о сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из его родителей (отцом или матерью), если родитель (соответственно отец или мать) такое желание выражает. При этом усыновитель и родитель должны быть лицами разного пола (например, ребенка усыновляет мужчина, а родительские отношения сохраняются за матерью ребенка)17. Сохранение отношений с родителем влечет важные правовые последствия. Во-первых, родитель, с которого в судебном порядке взыскивались алименты, не освобождается от их дальнейшей уплаты18. Во-вторых, усыновленный будет наследовать после смерти родителя (матери или отца).

В юридической литературе справедливо поднимается вопрос: могут ли усыновленные дети, у которых сохранились отношения не с родителями, а с другими родственниками (например, бабушками, дедушками), наследовать после них? Проблема состоит в том, что Гражданский кодекс, допускающий наследование после других родственников по происхождению, делает отсылку к Семейному кодексу РФ, который, в свою очередь, такой возможности не предусматривает.

В результате многие авторитетные авторы делают вывод о том, что п.3 ст.137 Семейного кодекса РФ следует толковать буквально и не допускают возможность сохранения родственных отношений с родственниками, не являющимися родителями ребёнка. В частности, А.Л.Маковский считает, что «закон совершенно определенно устанавливает возможность сохранения родственных отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого родителя. Поэтому и наследование в таких случаях возможно для усыновленного и его потомков после смерти родителя (но не других его кровных родственников)…»19. Между тем более убедительными представляются аргументы О.Ю.Шилохвоста в пользу расширительного толкования п.3 ст.137 Семейного кодекса: «…санкционируя сохранение отношений усыновленного с одним из своих родителей, суд тем самым санкционирует и сохранение всех тех родственных и семейных связей, участником которых данный усыновленный являлся в качестве ребенка своего родителя»20.

Важно также иметь в виду, что если усыновление происходило после смерти родителя, усыновленные не утрачивают права наследования его имущества, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения усыновленного с родителем прекращены не были21. Между тем не имеет права на наследство лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью в качестве усыновленного. Как правильно отмечается в специальной литературе, при отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут22.

Правовой статус усыновленных детей отличается от положения детей, воспитывающихся в приёмной семье. В соответствии с п.2 статьи 153 Семейного кодекса РФ приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя23. Отсюда следует, что дети, в отношении которых установлена опека или попечительство по договору о приёмной семье, наследственных прав на имущество родителей не имеют. На этот факт неоднократно обращалось внимание в юридической литературе24.

В соответствии со п.4 ст.71 Семейного кодекса РФ ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. Другие правовые последствия наступают для родителей, лишенных родительских прав. Они, наоборот, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком. Такие родители в соответствии с п.1 ст.1117 ГК РФ признаются недостойными наследниками и утрачивают право наследования по закону после смерти ребёнка25.

По французскому законодательству при наследовании по закону способы установления родственных связей при определении родственников, призываемых к наследованию, закону безразличны. В соответствии со ст.310 ФГК (в ред. Закона № 2002-305 от 4 марта 2002г.) дети, происхождение которых установлено в законном порядке, имеют равные права и обязанности в отношениях со своими родителями. Согласно ст.310-1 ФГК (в ред. Закона № 2005-759 от 4 июля 2005г.) происхождение устанавливается в силу закона, добровольного признания или владения гражданским состоянием, подтвержденного актом, составленным судом. Оно также может быть установлено решением суда26.

До недавнего времени положение внебрачных и законных детей во Франции различалось. В частности, при наследовании по закону внебрачные дети могли рассчитывать только на половину от доли, которая им причиталась, если бы они являлись законнорожденными детьми. При этом доля законнорожденного ребенка увеличивалась за счет уменьшения доли внебрачного ребенка (статья 760 ФГК в прежней редакции27). Приведем пример. После смерти гражданина остались один законнорожденный ребёнок и один внебрачный. Наследство составило 24 000 евро. Внебрачный ребёнок получал 6000 евро, а законный - 18 000 евро. При этом правило статьи 760 ФГК применялось по аналогии при расчете доли внуков, наследующих по праву представления. Доля незаконнорожденного внука уменьшалась в два раза. Такое решение было подтверждено Постановлением Кассационного суда28.

Правовое положение внебрачных детей изменилось только в 2001г. в связи с вступлением в действие Закона № 2001-1135 от 3 декабря 2001г., который уравнял их в правах с законнорожденными детьми. На признание равенства в наследственных правах детей вне зависимости от их происхождения оказала большое влияние практика Европейского Суда по правам человека. В решении по делу Мазурек против Франции (Mazurek с/France) от 1 февраля 2000 года Суд, руководствуясь положениями статьи 1 Протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, посвященной праву собственности, констатировал дискриминацию в отношении незаконнорожденных детей, усмотрел нарушение требований Конвенции, а также указал на то, незаконнорожденного ребёнка нельзя упрекать за то, что он рожден вне брака. В деле "Инце против Австрии" (Inze с/ Austria) от 28 октября 1987г. Суд квалифицировал как дискриминацию предпочтение, оказываемое законным детям, по сравнению с внебрачными29. По данному делу заявитель приобрел наследственные права на ферму, принадлежавшую его умершей матери, но не смог воспользоваться ими из-за своего статуса внебрачного ребенка, поскольку согласно местному закону, преимуществом в наследовании ферм, пользовались дети, рожденные в браке, несмотря на то, что заявитель (в отличие от других наследников) имел больше опыта работы в сфере сельского хозяйства30. По сути, Европейский Суд подтвердил свое решение о запрете дискриминации внебрачных детей, вынесенное еще в деле Маркс против Бельгии (от 13 июня 1979г.), воспроизведя его в деле Мазурек против Франции, присудив заявительнице компенсацию за причиненный моральный вред. Решение Европейского Суда по правам человека заставило французского законодателя внести изменения в Гражданский кодекс и положить конец дискриминации, жертвами которой являлись внебрачные дети.

В соответствии с действующей редакцией ФГК при определении родственников, призывающихся к наследованию, закон не делает отличий между способом установления родственных связей31.

Что касается усыновленных детей, то в соответствии с французским законодательством различают полное усыновление и простое усыновление. Ребёнок, над которым установлено полное усыновление, согласно ст.358 ФГК обладает теми же правами и обязанностями, что и ребенок, происхождение которого установлено (в редакции Закона № 2002-304 от 4 марта 2002г.). Ребенок, над которым установлено простое усыновление, обладает наследственными правами по отношению к семье усыновителя (ст.368 в редакции Закона № 2002-305 от 4 марта 2002г.). Однако усыновленный и его потомки не являются обязательными наследниками по отношению к предкам усыновителя. Если усыновленный умер, не оставив потомков, имущество, подаренное усыновителем или полученное в порядке наследования, возвращается усыновителю или его потомкам при условии его существования в натуре на момент смерти усыновленного и возложении на них обязанности участия в погашении долгов и с соблюдением прав, приобретенных третьими лицами. Имущество, полученное усыновленным безвозмездно от своих родителей, по тем же правилам возвращается родителям или их потомкам. Остальная часть имущества усыновленного разделяется на две половины между семьей по происхождению и семьей усыновителя с сохранением прав супруга в отношении всего наследственного имущества (ст.368-1 ФГК).

В Постановлении Европейского Суда от 13 июля 2004г. Пла и Пунсерно против Андорры (Pla and Puncernau с/ Andorra) был применен принцип равенства происхождения усыновленных и кровных детей при толковании завещания. Суть дела состояла в следующем. В завещании, датированном 1939 годом, мать оговорила, что ее сын и наследник должен был передать свою унаследованную от нее собственность "ребенку (ее внуку), рожденному в законном и церковном браке". Если это условие не соблюдалось, то наследственная масса должна была перейти к другим наследникам из числа родственников по нисходящей линии. В 1969 году сын, являющийся выгодоприобретателем по завещанию, вступил в церковный брак, и супруги усыновили ребёнка, приняв на себя всю полноту родительских обязанностей. В 1995 году актом, оформленным в частном порядке, усыновитель завещал ему унаследованную от своей матери собственность с пожизненным правом пользования, предоставленным своей супруге. Две правнучки (потенциальные выгодоприобретательницы) обратились в суд с гражданским иском с требованием о признании завещания, оформленного в 1995г., недействительным по причине его противоречия завещанию.

Суд первой инстанции отклонил эти исковые требования. Однако в мае 2000 года Высший трибунал правосудия Андорры по жалобе истцов отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что понятие "ребенок", фигурирующее в завещании, составленном в 1939 году, касалось лишь родных по крови детей. Этот суд признал недействительным частный документ, составленный в 1995 году, и объявил, что правнучки наследодательницы были законными наследницами собственности своей прабабки, и предписал заявителям вернуть им имущество и средства, о которых идет речь по делу.

Данное решение было обжаловано в Европейском Суде по правам человека. Суд посчитал, что правильное прочтение текста завещания не дает оснований для вывода о том, что наследодательница желала исключить из круга субъектов права наследования усыновленных впоследствии внуков. Поскольку она могла бы сделать это, но не сделала, единственно возможным и логическим выводом может быть вывод о том, что в ее намерения это не входило. Оговорка в завещании, сделанная наследодательницей, не проводила различий между родными по крови и усыновленными детьми. Европейский Суд указал, усыновленный ребенок, особенно ввиду того обстоятельства, что усыновление повлекло за собой принятие на себя усыновителями полной родительской ответственности, во всех отношениях имеет тот же правовой статус, что и кровный ребенок; он имеет те же имущественные права. Европейский Суд пришел к выводу, что в данном вопросе по делу допущено нарушение требований Статьи 14 Конвенции в увязке со Статьей 8 Конвенции32.


Одним из возможных способов получения наследства несовершеннолетними по закону является наследование по праву представления. Данный институт известен как французскому, так и российскому праву. В соответствии со ст.751 ФГК в редакции закона от № 2006-728 от 23.06.2006г. представление представляет собой юридическую фикцию, имеющую целью передать наследственные права представляемого наследникам по праву представления. Наследование по праву представления происходит по нисходящей линии (ст.752 ФГК) и не распространяется на родственников по восходящей линии (ст.752-1 ФГК). Наследование по праву представления не может осуществляться в отношении детей и других нисходящих родственников братьев и сестер наследодателя (ст.752-2 ФГК). При наследовании по праву представления раздел происходит по ответвлениям рода (ст. 753 ФГК).

Институт наследования по праву представления во французском законодательстве претерпел существенные изменения. Ранее в соответствии со ст.754 ФГК в прежней редакции представление не могло осуществляться в отношении живущих. Наследование по праву представления осуществлялось лишь в отношении наследников, умерших ранее наследодателя. При этом ст.787 ФГК прежней редакции устанавливала, что невозможно наследование по праву представления за наследником, отказавшимся от наследства33. Кроме того, согласно ст.730 ФГК в прежней редакции устранялись от наследования по праву представления дети недостойных наследников.

Законом от № 2001-1135 от 3 декабря 2001г. дети недостойных наследников получили возможность наследования по праву представления (ст.729-1 ФГК). Более того, в соответствии с действующей ст.755 ФГК наследование по праву представления допускается в пользу детей и других родственников по нисходящей линии недостойного наследника, даже если последний был жив к моменту открытия наследства.

Кроме того, Закон от № 2006-728 от 23.06.2006 предусмотрел возможность наследования по праву представления родственниками по прямой и боковой линиям даже в отношении лиц, отказавшихся от наследства (ст.754 ФГК).

Посмотрим, как изменилось положение детей, которые наследуют по праву представления.

Представим ситуацию. У умершего осталось 2 сына -

следующая страница >>